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孟買HC關(guān)于《商標(biāo)法》第29(4)和29(5)條之間相互作用的完整基準(zhǔn)規(guī)則–第一部分

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由Oka法官,AA Sayed法官和Gadkari法官組成的孟買高等法院全體法官就Cipla Limited訴M / s Cipla Indsutries Pvt案宣布了他們的決定。有限公司于2017年3月1日(在此處閱讀訂單)。該裁決具有極其重要的意義,因?yàn)樽鹁吹氖紫蠓ü僦甘緫?yīng)在Patel法官建議在Raymond Limited訴Raymond Pharmaceuticals('Raymond')案中采用2010年分庭裁定('DB')的決定之后,將該案提交給全體法官。重新考慮?,F(xiàn)在它將作為此問題的先例。

本案討論了針對(duì)不同商品/服務(wù)使用公司或商品名稱的注冊(cè)商標(biāo)侵犯商標(biāo)權(quán)的重要問題。該決定圍繞《 1999年商標(biāo)法》(“法案”)第29條第4款和第29條第5款之間的相互影響。警告:前面的帖子很長(zhǎng)!

事實(shí)背景

Cipla(“原告”)擁有第5類注冊(cè)的商標(biāo)“ CIPLA”。另一方面,Cipla Industries(“被告”)已在第21類下注冊(cè)了商標(biāo)“ CIPLA PLAST”。盡管原告生產(chǎn)藥品,被告人從事家庭用品的業(yè)務(wù),例如肥皂碟,相框,梯子等。原告人于2012年提起商標(biāo)侵權(quán)訴訟并假冒該公司,聲稱被告人使用“ CIPLA”作為其公司名稱或商品名稱的一部分。

有關(guān)規(guī)定

討論的兩個(gè)相關(guān)事實(shí)是:(1)商品不相似,(2)被告使用原告的注冊(cè)商標(biāo)作為其公司名稱的一部分。事實(shí)1吸引了第29(4)條,而事實(shí)2吸引了第29(5)條。規(guī)定轉(zhuǎn)載如下:

侵犯注冊(cè)商標(biāo):

(4)注冊(cè)商標(biāo)是誰,不屬注冊(cè)所有人或許可使用,用途在貿(mào)易過程中的方式使用人的人,侵犯的標(biāo)志,

(a)與注冊(cè)商標(biāo)相同或相似;

(二)用于相對(duì)于不屬于類似商品或服務(wù)于那些該商標(biāo)注冊(cè);

(c)該注冊(cè)商標(biāo)在印度享有聲譽(yù),并且在沒有正當(dāng)理由的情況下使用該商標(biāo)會(huì)不公平地利用或損害該注冊(cè)商標(biāo)的獨(dú)特性或聲譽(yù)。

(5)注冊(cè)商標(biāo)是如果他使用該注冊(cè)商標(biāo),任何人侵犯了他的商標(biāo)名稱或他的商標(biāo)名稱的一部分的名字他的企業(yè)的關(guān)注或部分,或名稱,他的企業(yè)關(guān)注的交易商品商標(biāo)注冊(cè)的服務(wù)或服務(wù)。

雷蒙德決策

雷蒙德與我們當(dāng)前的案件有著非常相似的事實(shí)情況:將“雷蒙德”用作異種商品公司名稱的一部分的侵權(quán)訴訟。上訴法院維持了獨(dú)任法官的命令,并拒絕了對(duì)原告的強(qiáng)制令。法院對(duì)與商品或服務(wù)與所涉商品相同/相似/不相同的侵權(quán)訴訟和與公司或商品名稱有關(guān)的侵權(quán)訴訟進(jìn)行了區(qū)分。法院認(rèn)為,第29條第(1),(2)和(4)款適用于第一種情況,第(5)款適用于第二種情況;因此,各小節(jié)之間要?jiǎng)澢褰缇€。

上訴委員會(huì)以不貶低事實(shí)為原則,運(yùn)用專案通用原則,認(rèn)為第29條第5款應(yīng)優(yōu)先于29條第4款,因?yàn)檫@是處理這種情況的一項(xiàng)特殊規(guī)定。此外,法院指出,第29條第(5)款直接適用于“商標(biāo)注冊(cè)所涉及的商品或服務(wù)”。因此,使用第29(5)條,由于被告將“雷蒙德”作為其異種商品和服務(wù)的公司名稱的一部分,因此數(shù)據(jù)庫(kù)未發(fā)現(xiàn)侵權(quán)案件。

舉行單身法官

審理此案的唯一法官帕特爾法官于2016年4月24日就此案通過了一項(xiàng)命令。他指出,他受雷蒙德DB令的約束,但出于多種原因,建議重新考慮該命令:

當(dāng)將雷蒙德法院的意見一并閱讀時(shí),該稱謂暗示29(4)和29(5)是分離的,并且在相互排斥的領(lǐng)域中起作用。帕特爾法官認(rèn)為這是不正確的看法,更重要的是,由于法院對(duì)無特殊性的普通民眾的依賴是基于相互排斥的規(guī)定。

然后,他提出了“馳名商標(biāo)”的概念,并指出完全有可能通過使用商標(biāo)作為商標(biāo)名稱而不是其他商品來侵犯商標(biāo),并質(zhì)疑為什么DB不打算使用這種商標(biāo)。情況。法官帕特爾指出,在應(yīng)用雷蒙德比,馳名商標(biāo)作為企業(yè)名稱的類似商品就得不到保護(hù),因此不能說是正確的,或者是可能的法定意圖。

帕特爾大法官指出,“商標(biāo)”的定義和第29條第8款支持了他的觀點(diǎn),第29條第(8)款涉及通過廣告進(jìn)行侵權(quán),而在提請(qǐng)辯論的關(guān)鍵在于商品的相似性/不相似性時(shí)并未提及第29(8)條僅涉及正在宣傳的商標(biāo),與商品的相似性/相異性無關(guān)。他認(rèn)為,如果采用雷蒙德比率,將商標(biāo)用作商標(biāo)與將商標(biāo)用作名稱之間的明顯區(qū)別將使第29(8)條變得毫無意義。還注意到,第2(1)(m)節(jié)中“商標(biāo)”的定義在商標(biāo)商標(biāo)和商標(biāo)名稱之間沒有區(qū)別,因?yàn)樵摱x在其范圍內(nèi)包括“名稱”。

因此,帕特爾大法官宣讀了DB命令,意味著所有人可以將其商標(biāo)用作商標(biāo)或公司名稱,但如果被告(a)使用商標(biāo)作為類似商標(biāo)的商標(biāo),則所有人可能會(huì)提起侵權(quán)訴訟。/不相似的產(chǎn)品,或(b)使用標(biāo)記作為企業(yè)名稱為類似的商品。因此,問題的癥結(jié)在于,如果被告使用商標(biāo)作為異種商品的公司名稱,原告將無權(quán)獲得禁制令。


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