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試探索“惡意搶注”判斷突破地域性限制之可能性(上)

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來源:中華商標(biāo)雜志

為了防止“惡意搶注”的行為擾亂市場秩序, 我國《商標(biāo)法》已經(jīng)對“惡意搶注”的情形規(guī)定了相對具體的情形,并將主張“惡意搶注”作為異議、無效程序的適格理由,以保障真實權(quán)利人的商標(biāo)權(quán)益。但是,由于商業(yè)誠信的缺乏以及商標(biāo)申請注冊的被濫用和異化,“惡意搶注”等現(xiàn)象大行其道,為國內(nèi)外有關(guān)方面所擔(dān)憂。[1]但是商標(biāo)審查判斷的過程又囿于我國《商標(biāo)法》對搶注問題的謹(jǐn)慎理解,往往會使得惡意搶注外國商標(biāo)的行為難以被認(rèn)定,使得他國實體進駐中國市場時遭遇被搶注的困境,這不僅違背我國《商標(biāo)法》所提倡的誠信精 神,也不是《商標(biāo)法》設(shè)立初衷所希望達到的市場狀態(tài)。本文將對此現(xiàn)象予以分析,并試探索搶注惡意判斷突破現(xiàn)狀的可能性,以尋求可能更加適應(yīng)市場要求的規(guī)范和理論。

一、現(xiàn)行《商標(biāo)法》對“惡意搶注”理解的缺憾

對于“惡意搶注”的行為,現(xiàn)行《商標(biāo)法》 共給出三種搶注情形,分別規(guī)定于2019年生效的 《中華人民共和國商標(biāo)法》第十五條和第三十二條,即為:(1)代理人或者代表人未經(jīng)授權(quán)擅自注冊被代理人或者被代表人商標(biāo)的情形;(第十五條)(2)特定關(guān)系人搶注他人在先使用商標(biāo)的情形;(第十五條)(3)搶注他人已經(jīng)使用并有一定影響商標(biāo)的情形。(第三十二條)從立法技術(shù)上看,《商標(biāo)法》將惡意搶注的情形如此細化,一方面出于禁止“惡意搶注”行為之目的,保障商標(biāo)注冊秩序;一方面又是出于防止 “惡意搶注”的概念被擴大化,避免不存在惡意的近似或相同的商標(biāo)被貼上惡意的標(biāo)簽。該規(guī)則的確立在很大程度上是受限于當(dāng)時立法的環(huán)境,對在先商標(biāo)的“使用”提出了較高的要求,尤其對外國的商標(biāo)多以地域性原則為限,無法適用在事實上搶注外國商標(biāo)的情形。且試想,在一個國際貿(mào)易還只是一個稀有事物的時代,互聯(lián)網(wǎng)也并不發(fā)達,人們對待事物的理 解不可避免地受到地域性的限制。在一個國際交通 困難、信息相對閉塞的時代,一個國家的國民對其他國家的了解是十分有限的,如果國外的一方不到來本國,本國的消費者就很難知道對方的存在。上述的第十五條和第三十二條的規(guī)則基于地域性原則 的理論,就是在當(dāng)初這樣的條件下誕生,并由現(xiàn)行 《商標(biāo)法》繼承而來。在現(xiàn)行《商標(biāo)法》體系下,倘若一個國內(nèi)主體申請的商標(biāo)和某一國外知名品牌完全一致,國內(nèi)主 體沒有特殊的貿(mào)易關(guān)系去知曉,而該國外品牌在國內(nèi)又缺乏足夠的知名度,要說明該國內(nèi)主體具有搶 注的惡意是缺乏法理的支持的。在美國商標(biāo)法理論中有一個“遙遠”(remoteness)的概念和這種情形非常契合。1990年漢諾威之星案中法院認(rèn)為運輸 商標(biāo)的能力和聯(lián)系消費者的能力是有限的,但今天消費者都在極大的流動性中尋找商品或服務(wù),“遙遠”的確定就很困難。[2]人們的意識通過發(fā)達的國際貿(mào)易和不斷變革的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)得以更新,物理層面上的距離已然不再構(gòu)成一般公眾了解國外的品牌的主要限制。上述場 景中認(rèn)為國內(nèi)主體難以構(gòu)成“惡意搶注”,在如今 的環(huán)境和觀念看來已然不合時宜,因為一個有著常識的普通人,都可以想到諸多便捷有效的方法,規(guī)避第十五條和第三十二條所述情形的同時去了解國外的品牌。因此,在“惡意搶注”的問題上,面對日益尖銳的搶注問題,當(dāng)人獲取信息的方式早已經(jīng)突破地域的限制,現(xiàn)在也應(yīng)當(dāng)是時候突破“惡意搶注”的地域性限制了。下文開始將優(yōu)先以第三十二條為主要的闡述對象進行分析和論述,再進而將分析的結(jié)果衍伸至第 十五條的適用。





二、“惡意搶注”的地域性限制

需要在法律上突破一項原則性的限制,必先了解設(shè)置該限制的意義,否則以保守著稱的法學(xué)學(xué)科會將這種改變視為一種草率且危險的行為。

首先,我們知道我國對未在我國注冊、使用或具有知名度的外國商標(biāo),是缺乏制止惡意注冊的規(guī)定的,往往是以外國商標(biāo)需要在中國達到馳名的程度為前提條件才給予特殊保護。[3]這一規(guī)定是為商標(biāo)的地域性原則所決定的,但是該規(guī)定為 一個外國商標(biāo)主體設(shè)立了過高的舉證責(zé)任要求或 在先使用要求。

支持地域性原則的理由主要是基于“國家主權(quán)”和“法域限制”兩個理由。在國家主權(quán)層面 上理解,一個國家不會當(dāng)然地認(rèn)可他國對一項知識產(chǎn)權(quán)的授權(quán)行為,即一個國家不需要服從于另外一個國家的行政行為,在這種邏輯下,我國也 就不會認(rèn)可在外國注冊或在只外國使用獲得知名 度的商標(biāo),也不會認(rèn)可該商標(biāo)所產(chǎn)生的權(quán)利可以 對抗我國實體在國內(nèi)的商標(biāo)權(quán)利。[4]而關(guān)于法域限 制的問題,雖然說法域在一定程度上是基于國家主權(quán)這一邏輯邏輯,但是法域限制這一層面的問 題更多地是說法律的效力范圍具有地域性,即在 特定法域的法律項下所產(chǎn)生的法律權(quán)利,理應(yīng)是受限于該法域內(nèi)的。[5]因此,無論從國家間相互認(rèn)可的相對邏輯上,還是從法律自身具有地域限制 的絕對邏輯上,在沒有相關(guān)的國際法淵源形成的 情況下,商標(biāo)法中地域性原則的確立也都是合情 合理的。更何況,地域性原則的確立,很大程度上也是為了后發(fā)展的國家在設(shè)立知識產(chǎn)權(quán)制度時 能夠自主選擇是否保護外國的產(chǎn)權(quán),這似乎使得 地域性原則在商標(biāo)法理論中的合理性地位更為穩(wěn) 固。[6]因而,在以地域性為原則的法律環(huán)境下,未 在國內(nèi)注冊,亦未在國內(nèi)使用的商標(biāo),即便在國 外通過使用獲得較高的知名度,仍很難對抗國內(nèi)已授權(quán)的商標(biāo),也難以阻止國內(nèi)商標(biāo)通過初審獲 得注冊。

從上述邏輯中不難發(fā)現(xiàn),認(rèn)定國外知名商標(biāo) 是否搶注時,適用中始終有一個前提,那就是“是 否承認(rèn)國外商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)利”這一問題。當(dāng)我們在 回答這一問題的時候,我們總會盤旋于主張權(quán)利的 一方是否在中國真實擁有權(quán)利的這一點上而難以抽身。因為商標(biāo)的地域性原則很深地印刻在我國《商 標(biāo)法》法理中,以至于我們在判斷該問題時難以回避這一點,最后也就不難得出“不承認(rèn)國外商標(biāo)權(quán)利”的隱形結(jié)論。因為該商標(biāo)未在國內(nèi)注冊未在國內(nèi)使用,即便在外國獲得極高知名度,在國內(nèi)承認(rèn)其商標(biāo)權(quán)利也顯得毫無依據(jù),而“惡意搶注”無法以一個在法域內(nèi)不被認(rèn)可的權(quán)利作為對象。

因此,在“惡意搶注”的判斷中考慮地域性原則,會得出一個相對遺憾的結(jié)論?!渡虡?biāo)法》第 三十二條后半款“不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人 已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”中,搶注在中國具有一定影響力的商標(biāo)構(gòu)成“惡意搶注”,而搶注國 外具有一定影響力的商標(biāo)無法認(rèn)定構(gòu)成“惡意搶注”。至今為止,適用第三十二條時普遍采用的都是這個觀點。在《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》中就明確 指出“已經(jīng)使用并有一定影響商標(biāo)是指在中國已經(jīng)在先使用并為一定范圍內(nèi)相關(guān)公眾所知曉的未注冊商標(biāo)”?!渡虡?biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》很直接地將“中國”的地域限制條件作為判斷第三十二條項下“惡意搶注”情形的要件之一。

三、對于“惡意搶注”因地域性限制而采用的變通評審方式

如上所述,第三十二條項下適用地域性原則的 一個原因,是我們認(rèn)為一個知名品牌的所有人首先有一項基于在先使用商品的權(quán)利,然后再基于這一 項權(quán)利去主張他人的行為是不正當(dāng)?shù)膿屪⑿袨椋^沒有權(quán)利則無法主張。而且,這種著重于“惡意”來看待搶注行為 的評審技術(shù)在商標(biāo)審查的歷史上早有使用,只是出于法律的限制,在判斷惡意搶注國外具有一定知名 度商標(biāo)的情形下,不會適用上述的《商標(biāo)法》第三十二條,而會使用《商標(biāo)法》第十條第一款第 (八)項“有害于社會主義道德風(fēng)尚或者有其他 不良影響的”、《商標(biāo)法》第四十四條第一款中 “……或者是以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊的,由商標(biāo)局宣告該注冊商標(biāo)無效”等具有兜底性質(zhì)的法條給予評價。然而,在何種情況下適用 各種兜底條款又存在一定的爭議,甚至司法實踐中 認(rèn)為第四十四條第一款會不適用于通過惡意注冊侵犯他人在先權(quán)利的情形。[7]如原國家工商行政管理總局商標(biāo)局曾處理過 一件十分典型的案例,該案例是一件異議案件,系爭商標(biāo)的名稱為“櫻宗正”。異議人是一家來自日本的公司,主張被異議人在酒類商品上所申請的 “櫻宗正”商標(biāo)系搶注商標(biāo)(當(dāng)時系適用2001年 《商標(biāo)法》第三十一條,《商標(biāo)法》在之后才將該 部分“搶注”的規(guī)定修改至第三十二條),同時主張“櫻宗正”具有不良影響(即2001年《商標(biāo) 法》第十條第一款第(八)項)。原國家工商行政管理總局商標(biāo)局認(rèn)為異議人在先使用的“櫻宗正” 并非在中國大陸地區(qū)使用,根據(jù)地域性保護原則, 難以使用2001年《商標(biāo)法》第三十一條關(guān)于“搶注”的法律對私權(quán)利進行救濟,但是考慮到異議人的“櫻宗正”商標(biāo)在日本注冊并具有一定知名度, 且中日為鄰國,往來貿(mào)易密切,被異議人又有多件 注冊外國酒行業(yè)獨創(chuàng)性較強的商標(biāo),故以2001年 《商標(biāo)法》第十條第一款第(八)項認(rèn)定被異議人 申請注冊“櫻宗正”具有不良社會影響,從而不予注冊。[8]CHINA TRADEMARK 企業(yè)“新”聲 從上述“櫻宗正”案件中,不難看出,要將一個申請注冊行為評價為對已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)進行搶注的行為,在先使用的商標(biāo)必須要在中國大陸這個地域使用并有一定影響力,否則便不擁有救濟的私權(quán)利基礎(chǔ)。但我們也不難發(fā)現(xiàn),即便整個案件中所有人都認(rèn)為被異議人的行為是一種惡意搶注行為,他們也沒有辦法將這種商標(biāo)注冊行為定義為“惡意搶注”。而是通過《商標(biāo)法》兜底條款從別的角度去阻止“惡意搶注”行為,采用一種變通的評審方式 以達到相同的最終結(jié)果。但必須承認(rèn),變通的評審方式反倒更加使“惡意阻礙商標(biāo)的注冊”這一邏輯得以確立,使“惡意”這一點更加突顯,也一定程度上為“惡意搶 注”突破地域性限制奠定一些基礎(chǔ)。本文的后半部分將基于“惡意”這一要件出發(fā),對“惡意搶注”進行解構(gòu),為突破“惡意搶注”地域性限制的可能性。(未完待續(xù))


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